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無罪辯護意見書(實用17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-19 16:43:50 頁碼:14
無罪辯護意見書(實用17篇)
2023-11-19 16:43:50    小編:ZTFB

對于一個國家來說,若想站在世界舞臺的中央,就必須跟上時代的步伐,不斷地創(chuàng)新和發(fā)展。怎樣提高寫作水平?讓我們一起探討一下吧。通過觀看總結范文,我們可以掌握一些寫作技巧和方法,提高自己的表達能力。

無罪辯護意見書篇一

以下是本站小編給大家整理收集的辯護意見書,內容僅供參考。

尊敬的審判長、審判員:

某律師事務所依法接受本案被告人邸某之近親屬的委托,經(jīng)指派并征得被告人的同意,由我擔任本案被告人邸某的辯護人,依法出庭履行職務。在開庭審理之前,本辯護人認真閱讀了xx市人民檢察院任檢刑訴字(98)第149號起訴書,查閱了本案的有關材料,會見了被告人,并對有關事實進行了調查。在法庭審理階段又聽取了各被告人的陳述,參加了法庭調查,對本案有所了解。首先我同意以上幾位辯護人的意見,我認為:xx市人民檢察院的起訴書事實不清,證據(jù)不足,被告人邸某沒有構成搶奪槍支罪?,F(xiàn)就本案的事實及應適用的法律發(fā)表如下辯護意見,敬請合議庭審議:

一、關于本案的事實:

被告人邸某和其他七位被告人一樣,都是七間房鄉(xiāng)村民且都是文盲。八名農村婦女奪槍,這案件較為稀奇,八名婦女竟然敢搶奪人民警察佩帶的槍支,真可謂膽大包天,那么,八名婦女為什么要奪槍呢?這里存在一定的因素值得注意:

1、在浩瀚的白洋淀湖畔,是一個僻靜的村莊,在這里曾發(fā)生過幾起持槍搶劫案,特別是在八名婦女奪槍之前,也就是九七年的春節(jié)前夕,持槍歹徒搶劫了本案被告人邸某的小叔子王鳳洲??梢哉f,這起搶劫震驚了全村,村民們都很害怕,不由得警惕備增。這是一個因素。

2、本案是由八個婦女與人民警察發(fā)生了誤會而引起來的。x年5月15日晚7時30分左右,一輛牌照為京汽車停在了白洋淀的大堤上,從車上走下來幾名陌生人,他們身著便衣,先是打聽董社安家的住址,即而又讓被告人李小仙上大堤,當李小仙讓他們下來時,由于雙方嗓音都很大,引來了不少村民,來人沒有例行公事地亮出證件,也未說明來意。雙方在口角之中,干警史配槍無意之間袒露出來,這便拉開了本案八女奪槍的序幕。為什么說八名婦女與干警發(fā)生了誤會呢?很簡單:

第一、在曾發(fā)生過持槍搶劫的事件;。

基于以上原因,發(fā)生誤會是不可避免的。

3、被告人邸某當天正在家中干家務,聽到外面爭吵,不知發(fā)生了什么事了,當她出來時正直有人喊:“他要掏槍打人,快奪他的槍?!庇捎谠诖汗?jié)前夕自己的小叔子被持槍歹徒搶劫過,因此被告人邸某不顧一切地往起擠,其目的是害怕用槍傷了人,但是她兩次擁擠上去,兩次被擠出來。按照她自己的話說:“我只是往前漆糊了漆糊,第一次上去還被擠出來了,我歇了一會兒,也上前漆糊就聽見有人說槍奪過來了?!边@一點可以說被告人在奪槍過程中只是“幫幫忙”而已。槍奪過來后,她即回家干自己的家務。

4、在八女奪槍過程中,場面?zhèn)兺趵伞⑼鯂搅⒓创螂娫拡缶?,這也可以證明這次奪槍是一場誤會。

5、槍奪過來以后,村干部來了,當他們說出持槍人是警察時,被告人等沒有作出任何反抗,隨即將槍支還給了村干部,請他們轉交給了公安干警。

以上就是本案的事實。依據(jù)《人民警察法》的規(guī)定,公安干警在執(zhí)行職務時,應當出示證件(第9條、第23條)。而本案的公安干警并未出示證件,八名婦女在弄不清來人的身份時,奪了干警的槍,得知后立即將槍交了出來,其本心沒有故意占為己有的目的。實際上完全是一場誤會,也就是剛才有的辯護人所說的,八名被告人的行為是假想防衛(wèi)。

二、被告人邸某沒有犯搶奪槍支罪:

我國刑法規(guī)定的搶奪槍支罪,是指故意搶奪他人配制槍支的行為。主觀要件是故意,什么是故意?刑法學上的犯罪故意,是指明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結果,并且希望或者放任這種結果發(fā)生的心理狀態(tài)。這就是說,犯罪的故意需要兩個條件:

第一、行為人明知自己的行為將會發(fā)生危害社會的結果;。

第二、行為人對自己的行為將會引起的危害結果,是抱著希望它發(fā)生或者放任它發(fā)生的態(tài)度。也就是說,這一危害結果的發(fā)生,是行為人通過自己一系列行為所希望達到的目的。任何故意犯罪,都必須同時具備上述兩個條件,如果缺少其中任何一個條件,都不能認定是故意犯罪。

從本案的情況來看,本辯護人弄不清在被告席上的八名婦女搶奪槍支是為了什么目的?從法庭審理來看,她們想占為己有嗎?不是。她們既然不想占為己有,搶槍干什么呢?包括被告人邸某在內的八名婦女搶槍的目的,就是怕持槍人用槍傷人,她們要奪槍是為了不傷人。她們主觀上不存在惡意,是一種假想的防衛(wèi),她們根本也不會意識到她們的行為會發(fā)生危害社會的結果。所以,本辯護人認為,由于缺少主觀要件,被告人邸某等八名婦女不能構成搶奪槍支罪。特別是被告人邸某如同我前面所說的,她從自己家出來的較晚,對前面發(fā)生的事未弄清楚,在奪槍的過程中,只是“幫幫忙”把槍奪過來而已,之后她便回家了,這更不能認定她犯了搶奪槍支罪。

我們的工作人員應該想到,我們手中的權力是法律賦予我們的、是人民群眾給的,我們應當作到全心全意為人民服務,與人民群眾保持密切的聯(lián)系,我相信只要我們接近群眾,體貼群眾,全心全意為人民服務,嚴格依法行政,依法辦事,我們的人民群眾就一定會支持我們工作的。

以上是本辯護人的辯護意見,敬請合議庭審議定奪!

審判長、審判員:。

受xx市xx區(qū)司法局法律援助中心的指定,律師事務所指派我擔任被告人王xx的辯護人。通過查閱相關案卷資料及法庭調查,發(fā)表如下辯護意見:。

一、被告人具有從輕或減輕處罰的法定情節(jié)。

通過偵查機關取證,被告人王xx出生于x年7月17日,在x年2月份實施犯罪時,尚不滿十八歲,系未成年人。根據(jù)《刑法》第十七條第三款“已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪,應當從輕或者減輕處罰”的規(guī)定,應當對王xx從輕或者減輕處罰。

二、被告人具有從輕或減輕處罰的酌定情節(jié)。

其一、被告人王xx無犯罪前科屬于初犯。

其二、被告人認罪態(tài)度良好,具有悔罪表現(xiàn)。

被告人王xx在歸案后,能如實供述自己的全部犯罪事實,無翻供表現(xiàn),認罪態(tài)度、悔罪態(tài)度好,愿意接受處罰,改過自新。懇請法院在對被告人定罪量刑時予以充分考慮與采納。

其三、被告人主觀惡性較小。

被告人王xx一直遵紀守法,沒有做出過違法亂紀行為。在本案中系一時沖動,通過閱卷看出,在實行犯罪中,共犯高xx指使被告人實行犯罪,當時被告人王xx因害怕不敢去,還回去過,共犯高xx罵了他一句,讓他去搶。因此主觀上的惡性不大,受人指使,被人強迫。

其四、從本案事實和情節(jié)看,被告人王xx犯罪情節(jié)相對輕微,危害不大。

被告人在實施搶劫的過程中,主要是采取了威脅的手段,并沒有危及被害人的人身安全。通過閱卷,法庭調查,當時因被告人害怕別人發(fā)現(xiàn),就對被害人說了“你別說話”這句話。搶包時因用力太大,被告人才倒在地上。從對被害人的詢問中,也可以看出暴力手段不明顯,也不嚴重,情節(jié)輕微,并未對被害人造成身體上的傷害。

三、根據(jù)我國對未成年人保護的法律法規(guī)和最高人民法院的司法解釋,對被告人王xx應當實行預防和教育為主的原則。

對未成年人犯罪實行預防和教育為主的原則,是我國的一貫方針。我國《未成年人保護法》第三十八條規(guī)定:“對違法犯罪的未成年人,實行教育、感化、挽救的方針、堅持教育為主、懲罰為輔的原則”。《最高人民法院關于審理未成年人刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定:為正確審理未成年人刑事案件,貫徹“教育為主,懲罰為輔”的原則,同時根據(jù)刑法等有關法律的規(guī)定,對未成年人罪犯適用刑罰,應當充分考慮是否有利于未成年人罪犯的教育和矯正。可見,對未成年人犯的刑事處罰能輕則輕,能減則減,能免則免,最大限度的降低對未成年犯限制人身自由的程度,是我國對未成年人犯審判的一項重要原則。相信被告人王xx本人已經(jīng)充分認識到其行為的社會危害性,因此,特請求法院以體現(xiàn)懲罰與教育相結合,同時著重以教育為主,懲罰為輔的原則,依法從輕或減輕判處被告人王xx,使得被告人王xx投入到社會中去,為社會作出貢獻。

四、關于被告人王xx犯罪的原因,是個復雜的社會因素,除他本人負一定責任外,社會、學校和家庭也有不可推卸的責任。

被告人王xx是個農村孩子,在農村上學,,x年后就不上學了。被告人未能接受良好的教育,使得其認知能力及分辨能力較差。父親服刑,母親在家務農,缺乏家庭教育,加上法律知識的欠缺,他很容易受不良環(huán)境的影響而走上今天的這一步。社會、學校、家庭都有一定的責任。我們司法機關,也應充分運用法律的教育功能,給被告人一個改過自新的機會。因此,請求法庭酌情予以從輕或減輕處罰。

綜上所述,被告人王xx在這起犯罪活動中是初次犯罪,且犯罪時不滿十八周歲,屬未成年人,主觀惡性較小,犯罪情節(jié)相對輕微,危害不大。被告人歸案后認罪態(tài)度好,能主動坦白交待犯罪事實,有悔罪表現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定和《最高人民法院關于審理未成年人刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,本著以教育為主,懲罰為輔的原則,請求法庭對被告人予以減輕處罰。

以上辯護意見謹供合議庭考慮與采納。

四平市鐵東區(qū)人民檢察院:。

輔民律師事務所接受犯罪嫌疑人父親的委托,并經(jīng)其本人同意,指派我擔任犯罪嫌疑人辯護人。x年12月29日,我已向貴院提交輔民律師事務所函和委托人簽署的授權。

委托書。

并復印一份四東公刑訴字()89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》。12月30日到雙遼市看守所會見了犯罪嫌疑人向其詢問了案情聽取了犯罪嫌疑人的辯解。為維護犯罪嫌疑人合法權益履行辯護人職責協(xié)助公訴機關正確適用法律現(xiàn)根據(jù)本案事實和《中華人民共和國刑事訴訟法》第35條、第139條之規(guī)定提出以下意見供公訴機關參考。

辯護人認為:偵查機關認定犯罪嫌疑人涉嫌盜竊罪,并將其列在起訴意見書中的首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

四東公刑訴字()89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》中載明,犯罪嫌疑人等人,有分人合,先后計八次,持刀逼住更夫,搶走鋼筋掐子、電機、電焊機、切割機等物,將上述物品賣掉后臟款被揮霍。經(jīng)辯護人會見犯罪嫌嫌疑人了解到,其一共參加兩次盜竊,第一次到了盜竊地點后才知道要盜竊,自己害怕貪責任沒有下車。第二次其明知去盜竊自己主動跟著去了,這次也沒有下車,還是在車上等侯,他只知道其他人進到施工工地去偷了,里面發(fā)生的一切他并不知道,他與轉化為搶劫的幾位犯罪嫌疑人的性質是不同的。他的主觀故意是盜竊,而其他幾位犯罪嫌疑人為了抗拒抓捕而以暴力相威脅,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第265條的規(guī)定定罪處罰,即已轉化成了搶劫罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第25條規(guī)定,共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。犯罪嫌疑人只在盜竊方面與其他幾位犯罪嫌疑人有共同的故意,應采用部分犯罪共同說,也就是在盜竊行為的范圍內是共同犯罪,其他犯罪嫌疑人的搶劫行為是實行過限行為,主觀上沒有搶劫的故意,客觀上沒有實施搶劫行為,對實行犯過限行為不應該負刑事責任,這一點偵查機關定其涉嫌盜竊罪是準確的,辯護人對此表示贊同。但在起訴意見書中將犯罪嫌疑人列在首位,辯護人對此有不同見解,因為盜竊罪侵犯的客體是侵犯財產權利,其主觀惡性小,客觀上沒有實施侵犯人身權的行為,而搶劫罪侵犯的客體是侵犯財產權利又侵犯人身權利,其主觀惡性大,量刑上要比盜竊罪要重,所以,辯護人認為起訴意見書將犯罪嫌疑人列在首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

辯護人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第139條和《最高人民檢察院〈人民檢察院刑事規(guī)則〉》第251條之規(guī)定提出辯護意見,望人民檢察院審查起訴時予以重視并給予考慮。

此致

四平市鐵東區(qū)人民檢察院。

辯護人:輔民律師事務所苑海森律師。

x年1月11日。

無罪辯護意見書篇二

辯護是被告人及其辯護人根據(jù)事實和法律,證明被告人無罪、罪輕或減輕、免除刑事責任的訴訟活動。下面本站小編給大家?guī)磙q護人意見書,供大家參考!

秀山縣人民檢察院:

關于鐘涉嫌交通肇事罪一案,現(xiàn)已移送貴院審查起訴。重慶中欽(秀山)律師事務所接受鐘委托,指派我擔任鐘辯護人,現(xiàn)根據(jù)本案事實,結合現(xiàn)行法律及刑事政策,提出如下辯護意見,請予以采信:

一、鐘有自首情節(jié)。

自首的本質是行為人在犯罪后自動認罪,并將自己交由國家追訴。因此,我們在考察行為人是否具有自首情節(jié)時,不能只單純考察行為人是否有投案的行為,而要結合當時的實際情況,考察行為人在主觀上是否有接受司法機關處理的意愿,在客觀上有無阻礙其投案的是由發(fā)生等情況綜合判斷。如行為人在客觀上不具備投案的條件,在接受司法機關詢問時,承認犯罪事實并有愿意接受司法機構處理的意愿,則可以認定為自首情節(jié)。(《中國審判案例要覽》20xx年刑事審判案例卷第64-65頁,《張華故意傷害案》“解說”部分。人民法院出版社、中國人民大學出版社20xx年11月第1版)20xx年2月15日,鐘駕駛的湘a634s6小型轎車司發(fā)生的交通事故,除了給乘車人及其家庭造成不幸外,鐘本人也受到了嚴重傷害,當時生命垂危,被送往秀山縣人民醫(yī)院搶救,后轉到湖南長沙治療。本次交通事故發(fā)生后,因為鐘傷勢嚴重,公安機關未對其采取強制措施,未限制其人身自由。但,鐘意識清醒后,即對公安機關作了如實供述,并一直將自己置于公安機關的控制之下,愿意接受司法審判,應當被認定為有自首情節(jié)。

同時,根據(jù)《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,行為人犯罪后逃跑,后又投案如實供述的,尚且能被認定為自首,本案中,鐘因客觀原因不能投案,但在未被采取強制措施的情況下,卻主動將自己置于司法機關的控制之下,接受司法審判情形,更應該被認定為自首情節(jié)。

二、鐘所在單位足額賠償了受害方的經(jīng)濟損失,鐘行為已得到受害人家屬的諒解。

交通事故發(fā)生后,鐘所在單位x有限公司積極與受害人家屬協(xié)商,雙方達成協(xié)議,由x公司賠償傷害方各項損失69.2萬元。20xx年4月12日,秀山縣人民法院以(20xx)秀法民初字第01359號民事調解書對該協(xié)議予以確認。當日,x公司支足額付了賠償款,受害人家屬出具了諒解書,對鐘行為予以諒解。

三、前已述及,鐘在本次交通事故中也受了嚴重傷害——頭部多處骨折,還需繼續(xù)治療,視病情恢復情況行固定物取出術。

四、鐘行為是職務行為。

20xx年2月15日,鐘系按照x公司的要求,對公司的客戶提供優(yōu)質服務,免費接送,途中不幸發(fā)生了造成客戶傷亡、自己嚴重受傷的交通事故。因此,鐘行為系職務行為,應當與個人行為,特別是營運行為區(qū)別對待。

綜上,辯護人懇請貴院根據(jù)本案的案件事實,結合鐘父母年老需要贍養(yǎng)、孩子尚幼需要撫養(yǎng)、妻子沒有工作,及其本人一貫表現(xiàn)良好、沒有任何違法犯罪記錄的特殊情況,依據(jù)《最高人民法院關于貫徹寬嚴相濟刑事政策的若干意見》第23條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第142條第二款的規(guī)定,對鐘作出不起訴的決定,以促進社會和諧穩(wěn)定,維護法律的公正。

辯護人:

20xx年6月29日。

時間:20xx-11-30瀏覽量評論010為了保護被告人的個人隱私,本辯護詞中的被告人姓名為化名。本辯護意見被人民檢察院采信,在起訴書中將被告人列在第四位。

四平市鐵東區(qū)人民檢察院:

吉林輔民律師事務所接受犯罪嫌疑人大明父親的委托,并經(jīng)其本人同意,指派我擔任犯罪嫌疑人大明的辯護人。20xx年12月29日,我已向貴院提交吉林輔民律師事務所函和委托人簽署的授權。

委托書。

并復印一份四東公刑訴字(20xx)89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》。12月30日到雙遼市看守所會見了犯罪嫌疑人大明向其詢問了案情聽取了犯罪嫌疑人的辯解。為維護犯罪嫌疑人合法權益履行辯護人職責協(xié)助公訴機關正確適用法律現(xiàn)根據(jù)本案事實和《中華人民共和國刑事訴訟法》第35條、第139條之規(guī)定提出以下意見供公訴機關參考。

辯護人認為:偵查機關認定犯罪嫌疑人大明涉嫌盜竊罪,并將其列在起訴意見書中的首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

四東公刑訴字(20xx)89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》中載明,犯罪嫌疑人大明等人,有分人合,先后計八次,持刀逼住更夫,搶走鋼筋掐子、電機、電焊機、切割機等物,將上述物品賣掉后臟款被揮霍。經(jīng)辯護人會見犯罪嫌嫌疑人大明了解到,其一共參加兩次盜竊,第一次到了盜竊地點后才知道要盜竊,自己害怕貪責任沒有下車。第二次其明知去盜竊自己主動跟著去了,這次也沒有下車,還是在車上等侯,他只知道其他人進到施工工地去偷了,里面發(fā)生的一切他并不知道,他與轉化為搶劫的幾位犯罪嫌疑人的性質是不同的。他的主觀故意是盜竊,而其他幾位犯罪嫌疑人為了抗拒抓捕而以暴力相威脅,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第265條的規(guī)定定罪處罰,即已轉化成了搶劫罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第25條規(guī)定,共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。犯罪嫌疑人大明只在盜竊方面與其他幾位犯罪嫌疑人有共同的故意,應采用部分犯罪共同說,也就是在盜竊行為的范圍內是共同犯罪,其他犯罪嫌疑人的搶劫行為是實行過限行為,大明主觀上沒有搶劫的故意,客觀上沒有實施搶劫行為,對實行犯過限行為大明不應該負刑事責任,這一點偵查機關定其涉嫌盜竊罪是準確的,辯護人對此表示贊同。但在起訴意見書中將犯罪嫌疑人大明列在首位,辯護人對此有不同見解,因為盜竊罪侵犯的客體是侵犯財產權利,其主觀惡性小,客觀上沒有實施侵犯人身權的行為,而搶劫罪侵犯的客體是侵犯財產權利又侵犯人身權利,其主觀惡性大,量刑上要比盜竊罪要重,所以,辯護人認為起訴意見書將犯罪嫌疑人大明列在首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

辯護人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第139條和《最高人民檢察院〈人民檢察院刑事規(guī)則〉》第251條之規(guī)定提出辯護意見,望人民檢察院審查起訴時予以重視并給予考慮。

此致

四平市鐵東區(qū)人民檢察院。

辯護人:吉林輔民律師事務所苑海森律師。

20xx年1月11日。

尊敬的審判長、審判員:

xx市律師事務所接受被告人朱法定代理人的委托并經(jīng)過被告人本人的同意,指派劉即我本人擔任被告人朱盜竊案的第一審辯護人。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十條、《中華人民共和國律師法》第二十五條的規(guī)定,今天出庭為其辯護。開庭前我查閱了xx市xx區(qū)人民檢察院移送xx市xx區(qū)人民法院的有關本案的證據(jù)材料,同時也多次會見了被告人朱,向他進行了詳細的詢問,了解本案的有關情況,并作出了必要的調查。今天又認真的聽取了法庭的調查。作為被告人朱辯護人,就本案定罪量刑,我提出如下辯護意見,請法庭予以認真考慮。

因朱本人對自己的盜竊行為供認不諱,我對本案的定性無異議,但是對本案相關證據(jù)以及量刑情節(jié)有異議。

1、首先,檢察機關指控朱盜竊數(shù)額為21萬元的證據(jù)不足。根據(jù)朱自己的供述,他只是承認自己有非法進入x科貿有限公司網(wǎng)站的網(wǎng)絡銷售系統(tǒng)以及把游戲充值卡賣給“尋覓至愛”的行為。對于到底盜竊了多少卡以及具體的數(shù)額是多少朱并不是非常的確定。檢察機關指控的21萬元并沒有具體給出是哪些游戲卡以及多少游戲卡。只是僅憑公安機關在抓獲朱并對其住宅進行搜查的時候查獲一批卡共計1386張,對徐搜查時查獲卡48880張而做出的初步估計。我認為這樣的估計對我當事人權益是極大的侵害。數(shù)額的多少直接關系到我當事人的量刑以及需要賠償?shù)姆秶N艺J為朱盜竊數(shù)額的確定應根據(jù)公安機關的起贓經(jīng)過、證人徐證言等證據(jù)客觀認定,并依據(jù)公安機關提供的贓物估計鑒定結論書中所列的游戲充值卡種類單價計算。

2、其次,朱盜竊時主觀惡性很小。在量刑的時候應該予以考慮。我當事人朱并沒有預謀要盜竊x科貿有限公司的充值卡。只是在一次很偶然的情況下,我當事人點開電腦上的一個鏈接,發(fā)現(xiàn)居然可以進入該網(wǎng)絡銷售系統(tǒng)。其后朱本來想不再進入該銷售系統(tǒng)了的,但是科貿有限公司在發(fā)現(xiàn)自己的銷售網(wǎng)站被盜后沒有報案,也沒有采取相應的保護和預防被盜的措施,這不是引誘我當事人盜竊嗎?我認為科貿公司自己也有相應的過錯。我當事人在以前從未觸犯過刑法,一直品行良好,為人正直。這次是由于科貿公司的疏忽誘導他走上了犯罪的道路。請法官考慮到這一點,對其從輕減輕處罰。

3、對于證人王忠的證言,我認為此份證據(jù)的真實性應受到懷疑。王系科貿有限公司的職工,他的證言來證明20xx年和20xx年有人侵入其卡銷售中心并劃走了總價5萬多的卡的真實性和證明力都要受到質疑。而且公安機關出具的。

說明書。

上說是,在20xx年到20xx年有xx個ip地址非法侵入被盜公司的網(wǎng)絡銷售系統(tǒng),但是只是其中x個ip地址能證明是朱。也就是說事實上只能證明朱用兩個ip地址盜竊過被盜公司的卡。4、再者,朱仁普事后積極退贓,給科貿公司賠禮道歉,消除影響。并取得了科貿公司的諒解。認罪態(tài)度非常好,理應酌情減輕處罰。以上就是我的辯護意見,請法院予以審查!

無罪辯護意見書篇三

審判長、審判員:

依據(jù)法律規(guī)定,受被告人家屬委托,并征得被告人李某同意,由我擔任被告人李某的一審辯護人。我們查閱了案卷,會見了被告人,并參加了今天的庭審,現(xiàn)發(fā)表如下辯護意見。

一、本案證據(jù)不足。

本案重要證據(jù)為__________省國土資源廳出具的《國土資源違法案件鑒定書》,作為刑事證據(jù)應當具有高度的客觀性和真實性,但是該證據(jù)存在明顯的瑕疵。

首先,該鑒定認定的被告人李某無證采煤造成的煤炭資源破壞可采總量,無具體的勘測技術手段說明。所謂的15499.77噸,居然具體到了小數(shù)點之后的兩位,而如此具體的數(shù)量卻沒有詳細的可供參考的輔助說明,我們認為,這一數(shù)字依據(jù)不足,不排除主觀想象而定。

其次,該鑒定認定的礦產資源破壞價值總額也沒有相關的計算依據(jù)?,F(xiàn)在是市場經(jīng)濟,稍有采礦常識的人都知道,煤炭的市場價格是隨行情浮動的,而煤礦也隨著開采進度,其煤質(包括含灰量、含硫量和可燃卡值)將隨之浮動,銷售價格自然也隨之浮動。該鑒定書的價值總額具體到千位,這個數(shù)值從何而來呢?這個數(shù)值實不可信,自然也不應當作為定案依據(jù)。

最后,該鑒定在形式上存在瑕疵。按照《司法鑒定程序通則》(試行)第三十九條的規(guī)定,鑒定應當由具有鑒定資格的鑒定人簽字,并注明鑒定人的職稱。而該鑒定不具備以上形式,存在瑕疵,不符合司法鑒定的有關規(guī)定。

因此,作為本案重要證據(jù)的所謂鑒定書,其客觀性和真實性值得懷疑,不能作為定案依據(jù)。

二、本案不符合法定程序。

按照刑法第343條之規(guī)定,未取得采礦許可證擅自采礦,經(jīng)責令停止開采后拒不停止開采,造成礦產資源破壞的,才構成非法采礦罪。也就是說,必須具有行政機關責令停止開采的法定程序。而在本案中,__________市國土資源局晉源分局雖兩次下達《責令停止違法行為通知書》,但均無被送達人,即本案被告人李某的簽字。按照《行政處罰法》第40條之規(guī)定,“行政處罰決定書應當在宣告后當場交付當事人;當事人不在場的,行政機關應當在7日內依照民事訴訟法的有關規(guī)定,將行政處罰決定書送達當事人?!倍鴂_________市國土資源局晉源分局并沒有履行上述程序,該《責令停止違法行為通知書》應當視為未送達。因此,本案缺乏這一關鍵的法定程序。

三、本案情節(jié)輕微。

被告人開采的是一個已經(jīng)廢棄的巷道,開采時間也僅有十來個月,而且斷斷續(xù)續(xù),由于開采規(guī)模和開采時間有限,開采總量也僅有七、八百噸,銷售額只有四萬元左右。其情節(jié)顯屬輕微。以上事實,從公安機關訊問到今天的庭審,被告人的交代均一致。根據(jù)司法精神,當兩種證據(jù)沖突時,應當作有利于被告人的認定。因此,被告人非法開采情節(jié)顯屬輕微,沒有造成礦產資源的破壞。

綜上所述,被告人李某雖有非法采礦的行為,但是情節(jié)輕微,且有關機關的辦案程序不符合有關規(guī)定,建議法院從輕處罰。

此致

__________市_____區(qū)人民法院。

辯護人:_______________律師事務所。

__________。

二0_____年_____月_____日。

無罪辯護意見書篇四

某某縣公安局經(jīng)濟偵查大隊:

李某涉嫌合同詐騙一案,安徽治邦律師事務所接受其親屬的委托,指派我擔任其偵查階段的辯護律師。20xx年12月29日,因證據(jù)不足未被批捕,同日貴局對李某采取取保候審措施,現(xiàn)已三月有余。

《刑事訴訟法》第七十七條第二款規(guī)定,“在取保候審、監(jiān)視居住期間,不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對于發(fā)現(xiàn)不應當追究刑事責任或者取保候審、監(jiān)視居住期限屆滿的,應當及時解除取保候審、監(jiān)視居住……”,以及《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百零三條規(guī)定,“公安機關在取保候審期間不得中斷對案件的偵查,對取保候審的犯罪嫌疑人,根據(jù)案情變化,應當及時變更強制措施或者解除取保候審”。根據(jù)以上規(guī)定,李某被取保候審期間,貴局也不得中斷對該案的偵查,亦即不得拖延。

實體上分析,李某被控合同詐騙罪,從辯護人的角度來看,不是證據(jù)不足的問題,而是是否構成該罪。批捕程序中,辯護人已向某某縣檢察院遞交書面律師意見書,其中就詳細闡述了本案不構成合同詐騙罪。從本罪的主客觀要件上分析,本人還是堅持認為李某的行為不符合合同詐騙罪的構成要件。請貴局再仔細斟酌之。

從證據(jù)收集程序上,涉案三名犯罪嫌疑人均已到案,先后被取保候審。其中一名犯罪嫌疑人到案幾天后即被取保。就是說,涉案犯罪嫌疑人的口供均已獲取。被害人(控告人)的陳述早已有之,也提交了相應的書證——雙方簽訂的《購車協(xié)議》(雖然未親眼所見控告人提交的該書證,但推測缺少不了這一控告關鍵的證據(jù);李某父親處也保有一份《購車協(xié)議》)。關于涉案車輛的轉讓、過戶信息,我想貴局也應已掌握。因此,辯護人認為本案的主要證據(jù)應該說都已基本收集到位。憑此如仍不能確鑿定案的話,時間恐也難以改變這一切。

實踐中,有些案情并不復雜、取證并不困難、在偵查階段被取保候審的案件,往往會被拖延至取保候審期滿后再結案:或移送,或撤案,甚或不了了之。甚至,取保候審結束后,再變更為監(jiān)視居住措施,繼續(xù)拖延。辯護人認為,這些都是違背法律精神的行為,既損害了公安機關的威信,也有損當事人的合法權益:使當事人不能及早得到最終的司法處理結果,而使其長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

遲來的正義非正義。辯護人請求貴局依法盡快偵結此案,或移送,將李某交由檢察院審查起訴、法院審判;或撤案,還李某清白之身。以上意見,請貴局慎思,并期待盡快給予答復。

此致

無罪辯護意見書篇五

四平市鐵東區(qū)人民檢察院:。

輔民律師事務所接受犯罪嫌疑人父親的委托,并經(jīng)其本人同意,指派我擔任犯罪嫌疑人辯護人。x年12月29日,我已向貴院提交輔民律師事務所函和委托人簽署的授權委托書,并復印一份四東公刑訴字()89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》。12月30日到雙遼市看守所會見了犯罪嫌疑人,向其詢問了案情,聽取了犯罪嫌疑人的辯解。為維護犯罪嫌疑人合法權益,履行辯護人職責,協(xié)助公訴機關正確適用法律,現(xiàn)根據(jù)本案事實和《中華人民共和國刑事訴訟法》第35條、第139條之規(guī)定,提出以下意見,供公訴機關參考。

辯護人認為:偵查機關認定犯罪嫌疑人涉嫌盜竊罪,并將其列在起訴意見書中的首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

四東公刑訴字()89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》中載明,犯罪嫌疑人等人,有分人合,先后計八次,持刀逼住更夫,搶走鋼筋掐子、電機、電焊機、切割機等物,將上述物品賣掉后臟款被揮霍。經(jīng)辯護人會見犯罪嫌嫌疑人了解到,其一共參加兩次盜竊,第一次到了盜竊地點后才知道要盜竊,自己害怕貪責任沒有下車。第二次其明知去盜竊自己主動跟著去了,這次也沒有下車,還是在車上等侯,他只知道其他人進到施工工地去偷了,里面發(fā)生的一切他并不知道,他與轉化為搶劫的幾位犯罪嫌疑人的性質是不同的。他的主觀故意是盜竊,而其他幾位犯罪嫌疑人為了抗拒抓捕而以暴力相威脅,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第265條的規(guī)定定罪處罰,即已轉化成了搶劫罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第25條規(guī)定,共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。犯罪嫌疑人只在盜竊方面與其他幾位犯罪嫌疑人有共同的故意,應采用部分犯罪共同說,也就是在盜竊行為的范圍內是共同犯罪,其他犯罪嫌疑人的搶劫行為是實行過限行為,主觀上沒有搶劫的故意,客觀上沒有實施搶劫行為,對實行犯過限行為不應該負刑事責任,這一點偵查機關定其涉嫌盜竊罪是準確的,辯護人對此表示贊同。但在起訴意見書中將犯罪嫌疑人列在首位,辯護人對此有不同見解,因為盜竊罪侵犯的客體是侵犯財產權利,其主觀惡性小,客觀上沒有實施侵犯人身權的行為,而搶劫罪侵犯的客體是侵犯財產權利又侵犯人身權利,其主觀惡性大,量刑上要比盜竊罪要重,所以,辯護人認為起訴意見書將犯罪嫌疑人列在首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

辯護人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第139條和《最高人民檢察院〈人民檢察院刑事規(guī)則〉》第251條之規(guī)定提出辯護意見,望人民檢察院審查起訴時予以重視并給予考慮。

此致

四平市鐵東區(qū)人民檢察院。

辯護人:輔民律師事務所苑海森律師。

x年1月11日。

無罪辯護意見書篇六

尊敬的審判長、審判員:

山西艾倫律師事務所接受被告人近親屬委托并經(jīng)其本人同意,指派我作為被告人的辯護人出庭為其辯護。辯護人接受指派后會見了被告人,查閱了相關案卷,現(xiàn)結合法庭調查及公訴人提供的有關證據(jù),依據(jù)事實和法律發(fā)表如下辯護意見:

一、辯護人對被告人犯盜竊罪不持異議,起訴書指控的被告人犯盜竊罪,基本事實清楚、定性準確。

二、被告人具有如下法定和酌定的從輕、減輕的情節(jié),請合議庭在量刑時予以充分考慮。

1、被告人具有坦白情節(jié)。公安機關在訊問案情時,被告人積極。

2、被告人自愿如實供述自己的罪行,對于指控的犯罪事實沒有。

異議,同意檢察機關的量刑意見并簽署具結書,依法可以從寬處理。

3、被告人當庭自愿認罪。庭審當中,被告人對公訴機關指控的。

犯罪事實予以承認,當庭自愿認罪,根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、司法部關于印發(fā)《關于適用普通程序審理“被告人認罪案件”的若干意見(試行)》和《關于適用簡易程序審理公訴案件的若干意見》的通知第9條規(guī)定:“人民法院對自愿認罪的被告人,酌情予以從輕處罰”。因此被告人具有酌定的可以從輕處罰情節(jié)。

4、積極賠償受害人損失。本案事故發(fā)生后,被告人對受害人???。

進行了積極的民事賠償,根據(jù)《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第4條規(guī)定:“被告人已經(jīng)賠償被害人物質損失的,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮”。

5、已取得被害人諒解。上述民事賠付不僅較大程序彌補了受害人的損失,而且取得了較好的社會效果,現(xiàn)被告人已取得被害人諒解。根據(jù)最高人民法院印發(fā)《關于貫徹寬嚴相濟刑事政策的若干意見》的通知第23規(guī)定:“被告人案發(fā)后對被害人積極進行賠償,并認罪、悔罪的,依法可以作為酌定量刑情節(jié)予以考慮......犯罪情節(jié)輕微,取得被害人諒解的,可以依法從寬處理......”。

綜上所述,辯護人認為:被告人如實坦白自己的罪行,真誠悔罪,同意檢察機關的量刑意見并簽署具結書,現(xiàn)被告人已積極賠償受害人經(jīng)濟損失,并取得受害人諒解,故懇請法庭考慮被告人上述具體情節(jié),依法對被告人從輕或者減輕處罰。

辯護人:山西艾倫律師事務所。

楊麗虹律師。

二o**年**月**日。

無罪辯護意見書篇七

尊敬的檢察官:

河南國基律師所接受嫌疑人王某之配偶王某某的委托,并取得了王某的同意,指派張勝利律師依法承擔王某涉嫌交通肇事一案的辯護律師。

辯護律師詳細聽取委托人所介紹的情況,依法會見了王某,并與委托人及其親屬實地查看了交通事故現(xiàn)場,也向承辦交警提交了相關辯護手續(xù)文書,簡單了解了案件情況;對于交通事故認定書更是詳細研究,也就交通事故責任認定書依法提起了復核。雖然辯護律師在公安偵查階段不能全部的了解案情,但是基于交通肇事案件的特殊性,現(xiàn)就滎陽市交警部門隱瞞核心事實、錯誤認定事故責任、嚴重違反法律程序等問題,特依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第86條,提出以下意見:

就基本事實而言,事發(fā)路口屬于干路與支路交叉路口,在支路南北兩個路口,也就是被害人安某某南北通行的兩個路口均設置了八角形紅底白字的“停”字警示性交通標牌。

但令人奇怪的是,在鄭公交認字(20xx)第00047號事故認定書中,關于“道路情況”中卻沒有記載、沒有認定南北通行路口設置的這兩個“?!弊纸煌ň緲伺?這顯然屬于事實不清!

實際上,依據(jù)道路交通法律法規(guī),依據(jù)交通標牌國家標準,在此交叉路口,依法享有優(yōu)先通行權的是干路的機動車輛。

另一方面,即使根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第69條第二項,被害人安某某在交叉路口也應該依法慢行、瞭望,讓右方道路來車先行——也就是說,即使忽略“停”字警示標牌,事故發(fā)生時候依法享有優(yōu)先通行權的不屬于被害人,而是屬于機動車駕駛司機王湘。

正是因為被害人違反交通規(guī)則,強行、搶占道路,方才發(fā)生交通事故。而事故恰恰發(fā)生在北半幅,就在申請人安某某由南向北的右側。

所以,方方面面來看,滎陽市交警部門所認定的被害人享有優(yōu)先通行權既不符合客觀事實,也不符合法律法規(guī)——根本上就屬于故意混淆事實,任意、違法的認定被害人擁有優(yōu)先通行權。

二、根據(jù)《河南省道路細則》附件“過錯行為分類表”中第14條、15條、44條,被申請人安青辰違反了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第69條第一項、或第二項,違反了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第70條第一款——而過錯行為分類表”中第14條、15條、44條,均屬于主動型行為過錯類型,都是應該承擔主要責任的。

《河南省道路細則》是公安部明文授權地方公安機關制定的,是根據(jù)道路交通法律法規(guī)所制定的,是明確、具體的責任認定規(guī)定——其更重要的意義也是對于交警行政權力的一種限制!

但涉案事故認定書明顯違反這個細則,也是屬于違法的!

首先,6月22日上午發(fā)生交通事故,肇事司機王某當日就被刑事拘留;而交通事故認定書出具的時間則是6月28日——沒有認定事故責任,沒有深入調查取證,就已經(jīng)刑事拘留肇事司機,這不僅僅是違反刑訴立案程序問題,分明就是別有用心、試圖巧取豪奪。

其次,根據(jù)《道路事故程序規(guī)定》第47條第二款,發(fā)生死亡事故的,交警部門應當在事故認定書制作之前,召集各方當事人當場,公開調查取得的證據(jù)。但滎陽交警大隊至今未向申請人方面公開證據(jù)。這也是嚴重違反法律程序的。

總而言之,本案道路交通事故發(fā)生的原因是被害人安某某嚴重違反交通法律法規(guī)、強行搶占道路所引發(fā)的。若果說肇事司機存在過錯行為的話,則是沒有按照三角形黃底黑字“慢”的指示標牌減速行駛——但若果被害人騎行自行車闖入機動車道,對于限速80公里每小時的平整路段,機動車即使減速也不能完全避免事故的發(fā)生!所以,肇事司機的這種過錯行為充其量屬于被動型的過錯行為!

縱觀本案,滎陽交警部門故意顛倒事實、加重肇事司機責任、又嚴重違反程序,不由得讓人疑竇縱生,這似乎就是別有用心、意圖巧取豪奪!

另外,嫌疑人王某年齡已經(jīng)55歲,沒有犯罪記錄,也屬于在編在職人員,收入穩(wěn)定,擁有住所;況且交通肇事罪屬于過失犯罪,實在沒有逮捕必要。

以上意見,望檢察官予以采納。

無罪辯護意見書篇八

時間:20xx-11-30瀏覽量評論010為了保護被告人的個人隱私,本辯護詞中的被告人姓名為化名。本辯護意見被人民檢察院采信,在起訴書中將被告人列在第四位。

四平市鐵東區(qū)人民檢察院:

吉林輔民律師事務所接受犯罪嫌疑人大明父親的委托,并經(jīng)其本人同意,指派我擔任犯罪嫌疑人大明的辯護人。20xx年12月29日,我已向貴院提交吉林輔民律師事務所函和委托人簽署的授權委托書,并復印一份四東公刑訴字(20xx)89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》。12月30日到雙遼市看守所會見了犯罪嫌疑人大明,向其詢問了案情,聽取了犯罪嫌疑人的辯解。為維護犯罪嫌疑人合法權益,履行辯護人職責,協(xié)助公訴機關正確適用法律,現(xiàn)根據(jù)本案事實和《中華人民共和國刑事訴訟法》第35條、第139條之規(guī)定,提出以下意見,供公訴機關參考。

辯護人認為:偵查機關認定犯罪嫌疑人大明涉嫌盜竊罪,并將其列在起訴意見書中的首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

四東公刑訴字(20xx)89號《四平市鐵東區(qū)公安分局起訴意見書》中載明,犯罪嫌疑人大明等人,有分人合,先后計八次,持刀逼住更夫,搶走鋼筋掐子、電機、電焊機、切割機等物,將上述物品賣掉后臟款被揮霍。經(jīng)辯護人會見犯罪嫌嫌疑人大明了解到,其一共參加兩次盜竊,第一次到了盜竊地點后才知道要盜竊,自己害怕貪責任沒有下車。第二次其明知去盜竊自己主動跟著去了,這次也沒有下車,還是在車上等侯,他只知道其他人進到施工工地去偷了,里面發(fā)生的一切他并不知道,他與轉化為搶劫的幾位犯罪嫌疑人的性質是不同的。他的主觀故意是盜竊,而其他幾位犯罪嫌疑人為了抗拒抓捕而以暴力相威脅,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第265條的規(guī)定定罪處罰,即已轉化成了搶劫罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第25條規(guī)定,共同犯罪是指2人以上共同故意犯罪。犯罪嫌疑人大明只在盜竊方面與其他幾位犯罪嫌疑人有共同的故意,應采用部分犯罪共同說,也就是在盜竊行為的范圍內是共同犯罪,其他犯罪嫌疑人的搶劫行為是實行過限行為,大明主觀上沒有搶劫的故意,客觀上沒有實施搶劫行為,對實行犯過限行為大明不應該負刑事責任,這一點偵查機關定其涉嫌盜竊罪是準確的,辯護人對此表示贊同。但在起訴意見書中將犯罪嫌疑人大明列在首位,辯護人對此有不同見解,因為盜竊罪侵犯的客體是侵犯財產權利,其主觀惡性小,客觀上沒有實施侵犯人身權的行為,而搶劫罪侵犯的客體是侵犯財產權利又侵犯人身權利,其主觀惡性大,量刑上要比盜竊罪要重,所以,辯護人認為起訴意見書將犯罪嫌疑人大明列在首位是不妥的,應列在起訴意見書中的第四位。

辯護人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第139條和《最高人民檢察院〈人民檢察院刑事規(guī)則〉》第251條之規(guī)定提出辯護意見,望人民檢察院審查起訴時予以重視并給予考慮。

此致

四平市鐵東區(qū)人民檢察院。

辯護人:吉林輔民律師事務所苑海森律師。

20xx年1月11日。

無罪辯護意見書篇九

無罪辯護是法律從業(yè)者最為重要且復雜的任務之一。作為辯護律師,我們肩負著保護被告權益的使命,為他們爭取最好的法律結果。然而,無罪辯護并非易事,我們需要通過不斷的實踐和心得的積累,才能在庭上做出精確、充分的辯護,這其中既充滿了挑戰(zhàn),也孕育了新的認識。

第二段:增強證據(jù)分析能力。

無罪辯護的核心是分析證據(jù),找出辯護點,針對性地進行辯護。通過我的實踐經(jīng)驗,我發(fā)現(xiàn)只有當我充分理解案件的事實和證據(jù)時,才能做出更有說服力的辯護。因此,我堅持熟讀案卷和相關法律材料,將關注點集中在證據(jù)鏈條的調查和論證上,以便找到疑點和漏洞,并加以合理的解釋。

第三段:精心準備辯護策略。

成功的無罪辯護不僅僅是掙扎于法律條文的解釋,而是要巧妙地將法律條文與案件的細節(jié)相結合。因此,制定一份合理、有效的辯護策略至關重要。在實踐中,我學到了仔細審查案件,找出證人證言的不一致之處,并進行反問和重復追問,以便捕捉到關鍵信息。此外,我也意識到了充分調動媒體、社交網(wǎng)絡等輿論資源的重要性,在適當?shù)那闆r下,將它們作為辯護策略的一部分。

第四段:靈活運用口才和辯護技巧。

在庭審中,靈活運用口才和辯護技巧是確保無罪辯護成功的重要因素。在我的實踐中,我發(fā)現(xiàn)通過打破常規(guī)思維,采用抓住關鍵詞的“一問多問”或“倒控”等技巧,可以使得我在庭上展現(xiàn)出更具說服力和格調的辯護水平。另外,講究語言運用也是我的一個關鍵策略。我認識到,以清晰、精煉、樸素的措辭陳述辯護理由,能夠更好地打動陪審團和法官,并引起他們的共鳴。

第五段:永不止步,追求無罪辯護的卓越。

無罪辯護是一門藝術,不可能一蹴而就。為了不辜負被告的期待和信任,我會永不止步地追求卓越。通過與同行的交流和學習,我會不斷吸取他人的經(jīng)驗和智慧,并進行自我反思和總結。同時,我也會勇于承擔挑戰(zhàn),嘗試各種不同的辯護策略,并在失敗中成長。無罪辯護的道路充滿了荊棘和挑戰(zhàn),但只有堅持學習和不斷提高自己,我們才能真正成為無罪辯護的行家里手。

結語:

通過實踐和思考,我認識到無罪辯護不僅是對法律的解讀,更是對案件的全面分析和巧妙調動。只有充分準備、靈活運用口才和辯護技巧,并追求在嚴峻挑戰(zhàn)中的卓越,才能在庭上贏得無罪判決。無罪辯護既令人懷揣敬意,又接受各種挑戰(zhàn),我們應堅持不懈地努力,為公平正義而戰(zhàn)。

無罪辯護意見書篇十

秀山縣人民檢察院:

關于鐘涉嫌交通肇事罪一案,現(xiàn)已移送貴院審查起訴。重慶中欽(秀山)律師事務所接受鐘委托,指派我擔任鐘辯護人,現(xiàn)根據(jù)本案事實,結合現(xiàn)行法律及刑事政策,提出如下辯護意見,請予以采信:

一、鐘有自首情節(jié)。

自首的本質是行為人在犯罪后自動認罪,并將自己交由國家追訴。因此,我們在考察行為人是否具有自首情節(jié)時,不能只單純考察行為人是否有投案的行為,而要結合當時的實際情況,考察行為人在主觀上是否有接受司法機關處理的意愿,在客觀上有無阻礙其投案的是由發(fā)生等情況綜合判斷。如行為人在客觀上不具備投案的條件,在接受司法機關詢問時,承認犯罪事實并有愿意接受司法機構處理的意愿,則可以認定為自首情節(jié)。(《中國審判案例要覽》20xx年刑事審判案例卷第64-65頁,《張華故意傷害案》“解說”部分。人民法院出版社、中國人民大學出版社20xx年11月第1版)20xx年2月15日,鐘駕駛的湘a634s6小型轎車司發(fā)生的交通事故,除了給乘車人及其家庭造成不幸外,鐘本人也受到了嚴重傷害,當時生命垂危,被送往秀山縣人民醫(yī)院搶救,后轉到湖南長沙治療。本次交通事故發(fā)生后,因為鐘傷勢嚴重,公安機關未對其采取強制措施,未限制其人身自由。但,鐘意識清醒后,即對公安機關作了如實供述,并一直將自己置于公安機關的控制之下,愿意接受司法審判,應當被認定為有自首情節(jié)。

同時,根據(jù)《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,行為人犯罪后逃跑,后又投案如實供述的,尚且能被認定為自首,本案中,鐘因客觀原因不能投案,但在未被采取強制措施的情況下,卻主動將自己置于司法機關的控制之下,接受司法審判情形,更應該被認定為自首情節(jié)。

二、鐘所在單位足額賠償了受害方的經(jīng)濟損失,鐘行為已得到受害人家屬的諒解。

交通事故發(fā)生后,鐘所在單位x有限公司積極與受害人家屬協(xié)商,雙方達成協(xié)議,由x公司賠償傷害方各項損失69.2萬元。20xx年4月12日,秀山縣人民法院以(20xx)秀法民初字第01359號民事調解書對該協(xié)議予以確認。當日,x公司支足額付了賠償款,受害人家屬出具了諒解書,對鐘行為予以諒解。

三、前已述及,鐘在本次交通事故中也受了嚴重傷害——頭部多處骨折,還需繼續(xù)治療,視病情恢復情況行固定物取出術。

四、鐘行為是職務行為。

20xx年2月15日,鐘系按照x公司的要求,對公司的客戶提供優(yōu)質服務,免費接送,途中不幸發(fā)生了造成客戶傷亡、自己嚴重受傷的交通事故。因此,鐘行為系職務行為,應當與個人行為,特別是營運行為區(qū)別對待。

綜上,辯護人懇請貴院根據(jù)本案的案件事實,結合鐘父母年老需要贍養(yǎng)、孩子尚幼需要撫養(yǎng)、妻子沒有工作,及其本人一貫表現(xiàn)良好、沒有任何違法犯罪記錄的特殊情況,依據(jù)《最高人民法院關于貫徹寬嚴相濟刑事政策的若干意見》第23條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第142條第二款的規(guī)定,對鐘作出不起訴的決定,以促進社會和諧穩(wěn)定,維護法律的公正。

辯護人:

20xx年6月29日。

無罪辯護意見書篇十一

辯護意思有站在某一方,提出理由或事實為其辯解和在法庭上否定原告申訴的正確性等。我國的辯護分有有自行、委托、指定三種方式。下面本站小編給大家?guī)磙q護律師意見書,供大家參考!

南昌市灣里區(qū)人民法院:

并尊敬的魏*麗審判長、左*娜法官:

本律師接受劉*培受賄一案被告人之妻孫*琴委托并經(jīng)他本人確認,作為劉*培的辯護律師參加本案的訴訟活動。首先對法庭能接受我的辯護工作表示贊賞:因為盡管刑訴法第43條對當事人在訴訟中更換辯護人有明確規(guī)定,但有的法庭還是百般阻撓、十分不情愿。在這個問題上貴院及法庭自覺尊重法律、保障被告人的辯護權,應當?shù)玫娇隙ā?/p>

在了解本案前段的訴訟過程后,我十分遺憾地發(fā)現(xiàn)貴院在審理此案期間存在不少的于法無據(jù)或有法不依的情形。作為辯護人因職責所在,我不得不向貴院和諸位法官提出。

一、貴院對劉*培受賄案沒有管轄權。

劉*培被控的犯罪行為或結果沒有一起發(fā)生在灣里區(qū)。貴院所受理的灣里區(qū)檢察院提起公訴、并由南昌市中級法院指定管轄的劉*培受賄案(庭審筆錄記載由中院于20xx年8月19日指定,之后主審法院也向本律師說明由中院指定)不是一個單獨案件。在起訴書指控的犯罪事實當中,沒有一起是劉*培一人單獨所為,均與他人共同實施受賄行為,也就是說此案分明是明確的共同犯罪。我們注意到同案當中的萬*揚案由南昌市中級人民法院受理,宋*民、李*忠、李*勇等人的案件分別由南昌市下屬的各個區(qū)縣法院管轄,并且已開庭審理。

最高人民法院關于適用刑事訴訟法的解釋第13條明確規(guī)定:“一人犯數(shù)罪、共同犯罪和其他需要并案審理的案件,其中一人或者一罪屬于上級人民法院管轄的,全案由上級人民法院管轄?!蓖瑫r,最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》第362條第4款也明確規(guī)定:“一人犯數(shù)罪、共同犯罪和其他需要并案審理的案件,只要其中一人或者一罪屬于上級人民檢察院管轄的,全案由上級人民檢察院審查起訴?!?/p>

最高司法機關的司法解釋之所以作出這樣強制性管轄規(guī)定,不僅是查清本案事實的需要,也不僅是從節(jié)約司法資源的角度考慮,更是對同案犯起碼的司法公平考慮。按照目前的違法分案審理,同案不同審級的情形,也就等于剝奪了劉*培等人的實質上的上訴權。

因此,你院審理此案是嚴重的程序違法,毋庸置疑,嚴重的程序違法之下的一切審判活動都是違法的。

不管這樣強行的人為分案起訴、分案審判的決定是南昌市檢察院、南昌市中級法院作出的,還是由省級司法機關,哪怕是更高的什么機關或者領導作出的,這都是嚴重的違法行為。貴院作為執(zhí)行機關難辭其咎,而案件的承辦法官則是違法行為的直接執(zhí)行者,必然要承擔違法審判的法律責任。

另外,據(jù)悉貴院主管刑事審判工作的常務副院長黃*夏曾在灣里區(qū)檢察院擔任副檢察長,并參加了對劉*培受賄案的偵辦工作,目前又主管貴院刑事審判工作。本辯護人目前沒有確切的證據(jù),但誠如是,再由貴院審理此案,明顯不合適。

劉*培的其他辯護律師也對貴院管轄權提出異議,主審法官于7月14日向本律師說明:貴院也曾以書面形式報告南昌市中級法院,南昌中院只是口頭而不是相應的、必須的書面形式維持了對貴院管轄的指定。據(jù)同案中其他被告人的辯護律師向中院有關人員詢問,得到的信息卻是南昌中院并沒有指定!

本律師再次就管轄問題提出書面意見,并強調:上級法院的違法行為不能成為下級法院違法審判的理由,而審理此案的合議庭成員無疑是違法審判的直接責任人。作為辯護律師,本人將會對貴院的嚴重違法問題行使一切法律不禁止的控告和申訴權。

二、貴院違法管轄,強行審理中存在不少不容忽視的違法行為或嚴重的失職行為。

(一)劉*培于20xx年4月16日晚被灣里檢察院偵查人員從湖南長沙明珠酒店抓走,并于次日解押回灣里檢察院。而案卷里的法律文書顯示,同年4月23日才對劉*培實施刑事拘留。也就是說,從4月16日到4月23日長達七天的時間里,劉*培被偵查機關及工作人員非法拘禁于灣里檢察院的審訊室,對這一嚴重違法甚至是犯罪的行為,劉*培在庭審中多次強調,但貴院并沒有查明。

(二)貴院曾召集訴訟參與人觀看部分審訊同步錄像(應當是全部錄像),但并沒有讓作為直接當事人的劉*培參與,嚴重侵犯了劉*培的訴訟權利,也使得非法證據(jù)排除連走過場都顯得太不完美。

(三)沒有真正啟動非法證據(jù)排除程序,對被告人劉*培刑訊、威逼之下形成的供述沒有進行實質性審查。

(四)未按照刑訴法第182條第3款的規(guī)定,給被告人送達開庭傳票,這樣使得被告人對庭審沒有必要的準備時間。

(五)貴院在20xx年10月30日開庭審判此案,直到次年7月3日才拿庭審筆錄到看守所讓被告人閱讀、簽名。且整個庭審筆錄沒有審判長、辯護律師的簽名,違反了刑訴法第201條、最高法院關于適用刑訴法解釋第238、239條的規(guī)定。

(六)法庭拒絕辯護律師查閱、復制貴院向上級法院報批延長期限或公訴機關補充偵查的這些重要訴訟文書。這嚴重地違反了刑訴法38條的規(guī)定,侵犯了辯護律師起碼的知情權,影響了辯護律師的辯護工作。因此,我有理由認為貴院對劉*培一案的審理已經(jīng)嚴重違反了刑訴法第96、97條的規(guī)定,應當立即釋放劉*培或變更強制措施。

(七)庭審筆錄第2頁倒數(shù)第7行記載:“劉*培故意傷害一案”,如果是筆誤,本律師表示可以諒解;如果說要用捏造出的“故意傷害案”來搪塞違法指定,則十分荒唐。

一、立即釋放劉*培或變更強制措施,因為本案不但程序上嚴重違法,實體上更加荒唐。少羈押一天,少被動一分。

二、立即將此案退回公訴機關或南昌中院,此案在貴院擱置一天,違法狀態(tài)就持續(xù)一天;待同案的焦*軍、江*才二人起訴后(如果有起訴的可能的話),一并與萬*揚案并案審理。

尊敬的各位法官:

馬克思說“法官是法律世界的國王,除了法律就沒有別的上司?!弊鳛榉扇?,辯護律師應當也必須尊重法官,但法官也必須尊重法律這個唯一的上司。我們也深知在不好的法治環(huán)境里,法官的上司可能不是法律或不主要是法律。但是一個肆意草菅人命、枉法裁判的法官注定不會有好結果。請記?。骸霸诜纱饶赴愕难凵裰校總€人就是整個國家”(孟德斯鳩語)。

此致以法律人的敬禮。

劉*培的辯護人:

陜西泓瑞律師事務所。

律師劉志強。

某某縣公安局經(jīng)濟偵查大隊:

李某涉嫌。

合同。

詐騙一案,安徽治邦律師事務所接受其親屬的委托,指派我擔任其偵查階段的辯護律師。20xx年12月29日,因證據(jù)不足未被批捕,同日貴局對李某采取取保候審措施,現(xiàn)已三月有余。

《刑事訴訟法》第七十七條第二款規(guī)定,“在取保候審、監(jiān)視居住期間,不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對于發(fā)現(xiàn)不應當追究刑事責任或者取保候審、監(jiān)視居住期限屆滿的,應當及時解除取保候審、監(jiān)視居住……”,以及《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百零三條規(guī)定,“公安機關在取保候審期間不得中斷對案件的偵查,對取保候審的犯罪嫌疑人,根據(jù)案情變化,應當及時變更強制措施或者解除取保候審”。根據(jù)以上規(guī)定,李某被取保候審期間,貴局也不得中斷對該案的偵查,亦即不得拖延。

實體上分析,李某被控合同詐騙罪,從辯護人的角度來看,不是證據(jù)不足的問題,而是是否構成該罪。批捕程序中,辯護人已向某某縣檢察院遞交書面律師意見書,其中就詳細闡述了本案不構成合同詐騙罪。從本罪的主客觀要件上分析,本人還是堅持認為李某的行為不符合合同詐騙罪的構成要件。請貴局再仔細斟酌之。

從證據(jù)收集程序上,涉案三名犯罪嫌疑人均已到案,先后被取保候審。其中一名犯罪嫌疑人到案幾天后即被取保。就是說,涉案犯罪嫌疑人的口供均已獲取。被害人(控告人)的陳述早已有之,也提交了相應的書證——雙方簽訂的《購車協(xié)議》(雖然未親眼所見控告人提交的該書證,但推測缺少不了這一控告關鍵的證據(jù);李某父親處也保有一份《購車協(xié)議》)。關于涉案車輛的轉讓、過戶信息,我想貴局也應已掌握。因此,辯護人認為本案的主要證據(jù)應該說都已基本收集到位。憑此如仍不能確鑿定案的話,時間恐也難以改變這一切。

實踐中,有些案情并不復雜、取證并不困難、在偵查階段被取保候審的案件,往往會被拖延至取保候審期滿后再結案:或移送,或撤案,甚或不了了之。甚至,取保候審結束后,再變更為監(jiān)視居住措施,繼續(xù)拖延。辯護人認為,這些都是違背法律精神的行為,既損害了公安機關的威信,也有損當事人的合法權益:使當事人不能及早得到最終的司法處理結果,而使其長期處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

遲來的正義非正義。辯護人請求貴局依法盡快偵結此案,或移送,將李某交由檢察院審查起訴、法院審判;或撤案,還李某清白之身。以上意見,請貴局慎思,并期待盡快給予答復。

此致

尊敬的檢察官:

河南國基律師所接受嫌疑人王某之配偶王某某的委托,并取得了王某的同意,指派張勝利律師依法承擔王某涉嫌交通肇事一案的辯護律師。

辯護律師詳細聽取委托人所介紹的情況,依法會見了王某,并與委托人及其親屬實地查看了交通事故現(xiàn)場,也向承辦交警提交了相關辯護手續(xù)文書,簡單了解了案件情況;對于交通事故認定書更是詳細研究,也就交通事故責任認定書依法提起了復核。雖然辯護律師在公安偵查階段不能全部的了解案情,但是基于交通肇事案件的特殊性,現(xiàn)就滎陽市交警部門隱瞞核心事實、錯誤認定事故責任、嚴重違反法律程序等問題,特依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第86條,提出以下意見:

就基本事實而言,事發(fā)路口屬于干路與支路交叉路口,在支路南北兩個路口,也就是被害人安某某南北通行的兩個路口均設置了八角形紅底白字的“停”字警示性交通標牌。

但令人奇怪的是,在鄭公交認字(20xx)第00047號事故認定書中,關于“道路情況”中卻沒有記載、沒有認定南北通行路口設置的這兩個“?!弊纸煌ň緲伺?這顯然屬于事實不清!

實際上,依據(jù)道路交通法律法規(guī),依據(jù)交通標牌國家標準,在此交叉路口,依法享有優(yōu)先通行權的是干路的機動車輛。

另一方面,即使根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第69條第二項,被害人安某某在交叉路口也應該依法慢行、瞭望,讓右方道路來車先行——也就是說,即使忽略“?!弊志緲伺?,事故發(fā)生時候依法享有優(yōu)先通行權的不屬于被害人,而是屬于機動車駕駛司機王湘。

正是因為被害人違反交通規(guī)則,強行、搶占道路,方才發(fā)生交通事故。而事故恰恰發(fā)生在北半幅,就在申請人安某某由南向北的右側。

所以,方方面面來看,滎陽市交警部門所認定的被害人享有優(yōu)先通行權既不符合客觀事實,也不符合法律法規(guī)——根本上就屬于故意混淆事實,任意、違法的認定被害人擁有優(yōu)先通行權。

二、根據(jù)《河南省道路細則》附件“過錯行為分類表”中第14條、15條、44條,被申請人安青辰違反了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第69條第一項、或第二項,違反了《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第70條第一款——而過錯行為分類表”中第14條、15條、44條,均屬于主動型行為過錯類型,都是應該承擔主要責任的。

《河南省道路細則》是公安部明文授權地方公安機關制定的,是根據(jù)道路交通法律法規(guī)所制定的,是明確、具體的責任認定規(guī)定——其更重要的意義也是對于交警行政權力的一種限制!

但涉案事故認定書明顯違反這個細則,也是屬于違法的!

首先,6月22日上午發(fā)生交通事故,肇事司機王某當日就被刑事拘留;而交通事故認定書出具的時間則是6月28日——沒有認定事故責任,沒有深入調查取證,就已經(jīng)刑事拘留肇事司機,這不僅僅是違反刑訴立案程序問題,分明就是別有用心、試圖巧取豪奪。

其次,根據(jù)《道路事故程序規(guī)定》第47條第二款,發(fā)生死亡事故的,交警部門應當在事故認定書制作之前,召集各方當事人當場,公開調查取得的證據(jù)。但滎陽交警大隊至今未向申請人方面公開證據(jù)。這也是嚴重違反法律程序的。

總而言之,本案道路交通事故發(fā)生的原因是被害人安某某嚴重違反交通法律法規(guī)、強行搶占道路所引發(fā)的。若果說肇事司機存在過錯行為的話,則是沒有按照三角形黃底黑字“慢”的指示標牌減速行駛——但若果被害人騎行自行車闖入機動車道,對于限速80公里每小時的平整路段,機動車即使減速也不能完全避免事故的發(fā)生!所以,肇事司機的這種過錯行為充其量屬于被動型的過錯行為!

縱觀本案,滎陽交警部門故意顛倒事實、加重肇事司機責任、又嚴重違反程序,不由得讓人疑竇縱生,這似乎就是別有用心、意圖巧取豪奪!

另外,嫌疑人王某年齡已經(jīng)55歲,沒有犯罪記錄,也屬于在編在職人員,收入穩(wěn)定,擁有住所;況且交通肇事罪屬于過失犯罪,實在沒有逮捕必要。

以上意見,望檢察官予以采納。

無罪辯護意見書篇十二

無罪辯護是一項艱巨的任務,對律師來說是一種巨大的責任和挑戰(zhàn)。辯護律師的目標是確保被告獲得公正的審判和追求無罪的權利。在實際操作中,我親身經(jīng)歷了無罪辯護的掙扎和成長,收獲了一些寶貴的心得體會。

第二段:準備工作和案件分析的重要性。

在無罪辯護的過程中,充分準備工作是至關重要的。首先,要仔細分析案件的各個細節(jié),弄清楚客戶的情況和案件的證據(jù)。要善于發(fā)現(xiàn)并利用對被告有利的證據(jù)和瑕疵,減弱控方的指控。在這個階段,要與客戶建立良好的溝通和信任關系,聽取他們的解釋和陳述,以便更好地為他們辯護。

第三段:策略的制定和執(zhí)行的重要性。

制定明確的辯護策略是取得勝利的關鍵。根據(jù)案件的情況,可以選擇運用不同的策略,例如爭取自由證據(jù)的排除、辯護犯罪事實和證據(jù)的真實性等。然而,在執(zhí)行策略時,需要高度的專業(yè)素養(yǎng)和判斷力。在庭審中,需要充分發(fā)揮口才和表達能力,爭取說服法庭和陪審團,讓他們相信被告的無辜。同時,還需要善于應對控方的質疑和反駁,并及時調整策略,以保證案件的良好進展。

第四段:與相關人員的合作和溝通。

無罪辯護不僅需要與當事人保持良好的合作與溝通,同時還需要與其他專業(yè)人員建立良好的合作關系。例如,與調查人員一起搜集證據(jù),與法醫(yī)專家進行專業(yè)鑒定等。與法庭的關系也必不可少,要與法官、檢察官和其他律師保持良好的互動,展現(xiàn)專業(yè)素養(yǎng)和誠信。只有通過廣泛的合作和溝通,才能為被告提供最好的無罪辯護。

第五段:感悟與展望。

作為一名辯護律師,在進行無罪辯護的過程中,我深刻體會到了正義的力量和責任的重大。辯護無辜的使命是神圣而崇高的。在實踐中,我也遇到了許多困難和挑戰(zhàn),但這些經(jīng)歷使我更加成熟和堅定。為了更好地勝任無罪辯護的任務,我將進一步提升自己的專業(yè)知識和技能,不斷提高辯護的水平和能力。

總結:

無罪辯護是一項重要而有挑戰(zhàn)的任務,需要律師充分準備和制定策略。與此同時,良好的溝通與合作也是取得成功的關鍵。通過這些經(jīng)歷,我深深感受到了正義的力量和責任的重大。在未來的道路上,我將不斷提升自己的專業(yè)能力,為更多的被告提供公正和無罪的辯護。

無罪辯護意見書篇十三

尊敬的審判長、審判員:

根據(jù)中華人民共和國刑事訴訟法第32條第1款的規(guī)定,xx市律師事務所接受王遠方涉嫌故意殺人一案的被告人王遠方及其家屬的委托,指派本律師擔任被告人王遠方的辯護人,出庭為其提供辯護。

在發(fā)表辯護意見之前,請允許我以辯護人身份向被害人及其親屬表示悲痛。根據(jù)我們庭前的調查,對有關單位和人員進行了調查訪問,分析控方指控證據(jù),結合本案案情,現(xiàn)就法庭查清的事實提出如下辯護意見:

辯護人對公訴機關指控被告人構成故意殺人罪持異議。對于本案事實,辯護人認為本案被告無罪,因此,辯護人決定對本案進行無罪辯護。

首先,控方一直強調,我方當事人有充分的作案動機,但是并沒有給出證據(jù)證明,而根據(jù)被害人的朋友介紹可知我當事人與趙莉莉感情一直很好,都到了談婚論嫁的地步,且被告人母親對被害人很滿意,趙莉莉并沒有拒婚,只是覺得太快想明年再結,被告人無理由殺害被害人,控方僅憑臆想就判斷我當事人因為發(fā)現(xiàn)趙莉莉與人通奸惱羞成怒殺人泄憤完全就是誣陷,不僅污蔑了我方當事人更是對死者嚴重的人格侮辱。

其次,控方憑無可提取的足跡、指紋、攀爬痕跡即排除第三人作案的可能性,這些只能說明第三人系熟人或者其沒有留下痕跡,兇器上也未能說明是被告人所為,而不能完全排除第三人作案的可能。同時被害人陰部擦拭大量精子的dna與被告王遠方的基因型不同,并且死者手上有輕微抵觸傷,左大腿內側有還有一道擦傷。綜合考慮,死者在生前或者死后受到強奸,且施暴者不是王遠方。不能從根本上排出第三人作案的可能性。

關于死亡時間的鑒定結論,根據(jù)刑事鑒定書趙莉莉的死亡時間是在凌晨1點左右,但是和尸檢報告分析的死亡時間存在一個小時的'誤差,存在嚴重瑕疵不足作為定案的依據(jù)。

疑點三:通過資料收集,如果一個人死后仰面躺著,尸斑應在他的背部,如果尸體移動過,則尸斑會出現(xiàn)在身體前部。在xx省xx市公安局刑事技術鑒定書中提出尸斑分布于尸體背側未受壓部位,與證人所說的死者在床上和法醫(yī)提供的死者在地面上不符。

《刑事訴訟法》明確規(guī)定,對一切案件的判處,都要重證據(jù)、重調查研究、不輕信口供,沒有其他證據(jù),不能認定被告人有罪和處以刑罰,缺乏完整的令人信服的證據(jù)鏈條??胤?jīng)]有提出逮捕王遠方的真實證據(jù),僅僅根據(jù)時間推算即判定被告故意殺人,起訴書指控被告人的犯罪事實不能成立,控訴方提出的事實不清、證據(jù)不足以認定犯罪嫌疑人或被告人有罪時,應當作無罪處理。

本案疑點重重,辯護人的辯護詞已經(jīng)提出眾多疑問,希望人民法院本著“以事實為根據(jù)、以法律為準繩”的原則仔細核查此案,避免出現(xiàn)無法挽回的冤假錯案。鑒于以上事實和理由,我們堅信王遠方無罪。期望法庭能夠堅守司法的公正、獨立、理性,排除一切法庭外的因素,真正對現(xiàn)實和歷史負責,對人民法院負責,依法公正判決王遠方無罪。

此致

xx省xx市人民法院。

辯護人:xx市律師事務所。

20xx年xx月xx日。

無罪辯護意見書篇十四

審判長、審判員:。

受xx市xx區(qū)司法局法律援助中心的指定,律師事務所指派我擔任被告人王辯護人。通過查閱相關案卷資料及法庭調查,發(fā)表如下辯護意見:。

一、被告人具有從輕或減輕處罰的法定情節(jié)。

通過偵查機關取證,被告人王出生于x年7月17日,在x年2月份實施犯罪時,尚不滿十八歲,系未成年人。根據(jù)《刑法》第十七條第三款“已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪,應當從輕或者減輕處罰”的規(guī)定,應當對王從輕或者減輕處罰。

二、被告人具有從輕或減輕處罰的酌定情節(jié)。

其一、被告人王無犯罪前科屬于初犯。

其二、被告人認罪態(tài)度良好,具有悔罪表現(xiàn)。

被告人王在歸案后,能如實供述自己的全部犯罪事實,無翻供表現(xiàn),認罪態(tài)度、悔罪態(tài)度好,愿意接受處罰,改過自新。懇請法院在對被告人定罪量刑時予以充分考慮與采納。

其三、被告人主觀惡性較小。

被告人王一直遵紀守法,沒有做出過違法亂紀行為。在本案中系一時沖動,通過閱卷看出,在實行犯罪中,共犯高指使被告人實行犯罪,當時被告人王因害怕不敢去,還回去過,共犯高罵了他一句,讓他去搶。因此主觀上的惡性不大,受人指使,被人強迫。

其四、從本案事實和情節(jié)看,被告人王犯罪情節(jié)相對輕微,危害不大。

被告人在實施搶劫的過程中,主要是采取了威脅的手段,并沒有危及被害人的人身安全。通過閱卷,法庭調查,當時因被告人害怕別人發(fā)現(xiàn),就對被害人說了“你別說話”這句話。搶包時因用力太大,被告人才倒在地上。從對被害人的詢問中,也可以看出暴力手段不明顯,也不嚴重,情節(jié)輕微,并未對被害人造成身體上的傷害。

三、根據(jù)我國對未成年人保護的法律法規(guī)和最高人民法院的司法解釋,對被告人王應當實行預防和教育為主的原則。

對未成年人犯罪實行預防和教育為主的原則,是我國的一貫方針。我國《未成年人保護法》第三十八條規(guī)定:“對違法犯罪的未成年人,實行教育、感化、挽救的方針、堅持教育為主、懲罰為輔的原則”。《最高人民法院關于審理未成年人刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定:為正確審理未成年人刑事案件,貫徹“教育為主,懲罰為輔”的原則,同時根據(jù)刑法等有關法律的規(guī)定,對未成年人罪犯適用刑罰,應當充分考慮是否有利于未成年人罪犯的教育和矯正??梢?,對未成年人犯的刑事處罰能輕則輕,能減則減,能免則免,最大限度的降低對未成年犯限制人身自由的程度,是我國對未成年人犯審判的一項重要原則。相信被告人王本人已經(jīng)充分認識到其行為的社會危害性,因此,特請求法院以體現(xiàn)懲罰與教育相結合,同時著重以教育為主,懲罰為輔的原則,依法從輕或減輕判處被告人王,使得被告人王投入到社會中去,為社會作出貢獻。

四、關于被告人王犯罪的原因,是個復雜的社會因素,除他本人負一定責任外,社會、學校和家庭也有不可推卸的責任。

被告人王是個農村孩子,在農村上學,,x年后就不上學了。被告人未能接受良好的教育,使得其認知能力及分辨能力較差。父親服刑,母親在家務農,缺乏家庭教育,加上法律知識的欠缺,他很容易受不良環(huán)境的影響而走上今天的這一步。社會、學校、家庭都有一定的責任。我們司法機關,也應充分運用法律的教育功能,給被告人一個改過自新的機會。因此,請求法庭酌情予以從輕或減輕處罰。

綜上所述,被告人王在這起犯罪活動中是初次犯罪,且犯罪時不滿十八周歲,屬未成年人,主觀惡性較小,犯罪情節(jié)相對輕微,危害不大。被告人歸案后認罪態(tài)度好,能主動坦白交待犯罪事實,有悔罪表現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定和《最高人民法院關于審理未成年人刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,本著以教育為主,懲罰為輔的原則,請求法庭對被告人予以減輕處罰。

以上辯護意見謹供合議庭考慮與采納。

無罪辯護意見書篇十五

南昌市灣里區(qū)人民法院:

并尊敬的魏*麗審判長、左*娜法官:

本律師接受劉*培受賄一案被告人之妻孫*琴委托并經(jīng)他本人確認,作為劉*培的辯護律師參加本案的訴訟活動。首先對法庭能接受我的辯護工作表示贊賞:因為盡管刑訴法第43條對當事人在訴訟中更換辯護人有明確規(guī)定,但有的法庭還是百般阻撓、十分不情愿。在這個問題上貴院及法庭自覺尊重法律、保障被告人的辯護權,應當?shù)玫娇隙ā?/p>

在了解本案前段的訴訟過程后,我十分遺憾地發(fā)現(xiàn)貴院在審理此案期間存在不少的于法無據(jù)或有法不依的情形。作為辯護人因職責所在,我不得不向貴院和諸位法官提出。

一、貴院對劉*培受賄案沒有管轄權。

劉*培被控的犯罪行為或結果沒有一起發(fā)生在灣里區(qū)。貴院所受理的灣里區(qū)檢察院提起公訴、并由南昌市中級法院指定管轄的劉*培受賄案(庭審筆錄記載由中院于20xx年8月19日指定,之后主審法院也向本律師說明由中院指定)不是一個單獨案件。在起訴書指控的犯罪事實當中,沒有一起是劉*培一人單獨所為,均與他人共同實施受賄行為,也就是說此案分明是明確的共同犯罪。我們注意到同案當中的萬*揚案由南昌市中級人民法院受理,宋*民、李*忠、李*勇等人的案件分別由南昌市下屬的各個區(qū)縣法院管轄,并且已開庭審理。

最高人民法院關于適用刑事訴訟法的解釋第13條明確規(guī)定:“一人犯數(shù)罪、共同犯罪和其他需要并案審理的案件,其中一人或者一罪屬于上級人民法院管轄的,全案由上級人民法院管轄。”同時,最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》第362條第4款也明確規(guī)定:“一人犯數(shù)罪、共同犯罪和其他需要并案審理的案件,只要其中一人或者一罪屬于上級人民檢察院管轄的,全案由上級人民檢察院審查起訴?!?/p>

最高司法機關的司法解釋之所以作出這樣強制性管轄規(guī)定,不僅是查清本案事實的需要,也不僅是從節(jié)約司法資源的角度考慮,更是對同案犯起碼的司法公平考慮。按照目前的違法分案審理,同案不同審級的情形,也就等于剝奪了劉*培等人的實質上的上訴權。

因此,你院審理此案是嚴重的程序違法,毋庸置疑,嚴重的程序違法之下的一切審判活動都是違法的。

不管這樣強行的人為分案起訴、分案審判的決定是南昌市檢察院、南昌市中級法院作出的,還是由省級司法機關,哪怕是更高的什么機關或者領導作出的,這都是嚴重的違法行為。貴院作為執(zhí)行機關難辭其咎,而案件的承辦法官則是違法行為的直接執(zhí)行者,必然要承擔違法審判的法律責任。

另外,據(jù)悉貴院主管刑事審判工作的常務副院長黃*夏曾在灣里區(qū)檢察院擔任副檢察長,并參加了對劉*培受賄案的偵辦工作,目前又主管貴院刑事審判工作。本辯護人目前沒有確切的證據(jù),但誠如是,再由貴院審理此案,明顯不合適。

劉*培的其他辯護律師也對貴院管轄權提出異議,主審法官于7月14日向本律師說明:貴院也曾以書面形式報告南昌市中級法院,南昌中院只是口頭而不是相應的、必須的書面形式維持了對貴院管轄的指定。據(jù)同案中其他被告人的辯護律師向中院有關人員詢問,得到的信息卻是南昌中院并沒有指定!

本律師再次就管轄問題提出書面意見,并強調:上級法院的違法行為不能成為下級法院違法審判的理由,而審理此案的合議庭成員無疑是違法審判的直接責任人。作為辯護律師,本人將會對貴院的嚴重違法問題行使一切法律不禁止的控告和申訴權。

二、貴院違法管轄,強行審理中存在不少不容忽視的違法行為或嚴重的失職行為。

(一)劉*培于20xx年4月16日晚被灣里檢察院偵查人員從湖南長沙明珠酒店抓走,并于次日解押回灣里檢察院。而案卷里的法律文書顯示,同年4月23日才對劉*培實施刑事拘留。也就是說,從4月16日到4月23日長達七天的時間里,劉*培被偵查機關及工作人員非法拘禁于灣里檢察院的審訊室,對這一嚴重違法甚至是犯罪的行為,劉*培在庭審中多次強調,但貴院并沒有查明。

(二)貴院曾召集訴訟參與人觀看部分審訊同步錄像(應當是全部錄像),但并沒有讓作為直接當事人的劉*培參與,嚴重侵犯了劉*培的訴訟權利,也使得非法證據(jù)排除連走過場都顯得太不完美。

(三)沒有真正啟動非法證據(jù)排除程序,對被告人劉*培刑訊、威逼之下形成的供述沒有進行實質性審查。

(四)未按照刑訴法第182條第3款的規(guī)定,給被告人送達開庭傳票,這樣使得被告人對庭審沒有必要的準備時間。

(五)貴院在20xx年10月30日開庭審判此案,直到次年7月3日才拿庭審筆錄到看守所讓被告人閱讀、簽名。且整個庭審筆錄沒有審判長、辯護律師的簽名,違反了刑訴法第201條、最高法院關于適用刑訴法解釋第238、239條的規(guī)定。

(六)法庭拒絕辯護律師查閱、復制貴院向上級法院報批延長期限或公訴機關補充偵查的這些重要訴訟文書。這嚴重地違反了刑訴法38條的規(guī)定,侵犯了辯護律師起碼的知情權,影響了辯護律師的辯護工作。因此,我有理由認為貴院對劉*培一案的審理已經(jīng)嚴重違反了刑訴法第96、97條的規(guī)定,應當立即釋放劉*培或變更強制措施。

(七)庭審筆錄第2頁倒數(shù)第7行記載:“劉*培故意傷害一案”,如果是筆誤,本律師表示可以諒解;如果說要用捏造出的“故意傷害案”來搪塞違法指定,則十分荒唐。

一、立即釋放劉*培或變更強制措施,因為本案不但程序上嚴重違法,實體上更加荒唐。少羈押一天,少被動一分。

二、立即將此案退回公訴機關或南昌中院,此案在貴院擱置一天,違法狀態(tài)就持續(xù)一天;待同案的焦*軍、江*才二人起訴后(如果有起訴的可能的話),一并與萬*揚案并案審理。

尊敬的各位法官:

馬克思說“法官是法律世界的國王,除了法律就沒有別的上司?!弊鳛榉扇?,辯護律師應當也必須尊重法官,但法官也必須尊重法律這個唯一的上司。我們也深知在不好的法治環(huán)境里,法官的上司可能不是法律或不主要是法律。但是一個肆意草菅人命、枉法裁判的法官注定不會有好結果。請記?。骸霸诜纱饶赴愕难凵裰?,每個人就是整個國家”(孟德斯鳩語)。

此致以法律人的敬禮。

劉*培的辯護人:

陜西泓瑞律師事務所。

律師劉志強。

無罪辯護意見書篇十六

尊敬的審判長、審判員:

xx市律師事務所接受被告人朱法定代理人的委托并經(jīng)過被告人本人的同意,指派劉即我本人擔任被告人朱盜竊案的第一審辯護人。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第三十條、《中華人民共和國律師法》第二十五條的規(guī)定,今天出庭為其辯護。開庭前我查閱了xx市xx區(qū)人民檢察院移送xx市xx區(qū)人民法院的有關本案的證據(jù)材料,同時也多次會見了被告人朱,向他進行了詳細的詢問,了解本案的有關情況,并作出了必要的調查。今天又認真的聽取了法庭的調查。作為被告人朱辯護人,就本案定罪量刑,我提出如下辯護意見,請法庭予以認真考慮。

因朱本人對自己的盜竊行為供認不諱,我對本案的定性無異議,但是對本案相關證據(jù)以及量刑情節(jié)有異議。

1、首先,檢察機關指控朱盜竊數(shù)額為21萬元的證據(jù)不足。根據(jù)朱自己的供述,他只是承認自己有非法進入x科貿有限公司網(wǎng)站的網(wǎng)絡銷售系統(tǒng)以及把游戲充值卡賣給“尋覓至愛”的行為。對于到底盜竊了多少卡以及具體的數(shù)額是多少朱并不是非常的確定。檢察機關指控的21萬元并沒有具體給出是哪些游戲卡以及多少游戲卡。只是僅憑公安機關在抓獲朱并對其住宅進行搜查的時候查獲一批卡共計1386張,對徐搜查時查獲卡48880張而做出的初步估計。我認為這樣的估計對我當事人權益是極大的侵害。數(shù)額的多少直接關系到我當事人的量刑以及需要賠償?shù)姆秶?。我認為朱盜竊數(shù)額的確定應根據(jù)公安機關的起贓經(jīng)過、證人徐證言等證據(jù)客觀認定,并依據(jù)公安機關提供的贓物估計鑒定結論書中所列的游戲充值卡種類單價計算。

2、其次,朱盜竊時主觀惡性很小。在量刑的時候應該予以考慮。我當事人朱并沒有預謀要盜竊x科貿有限公司的充值卡。只是在一次很偶然的情況下,我當事人點開電腦上的一個鏈接,發(fā)現(xiàn)居然可以進入該網(wǎng)絡銷售系統(tǒng)。其后朱本來想不再進入該銷售系統(tǒng)了的,但是科貿有限公司在發(fā)現(xiàn)自己的銷售網(wǎng)站被盜后沒有報案,也沒有采取相應的保護和預防被盜的措施,這不是引誘我當事人盜竊嗎?我認為科貿公司自己也有相應的過錯。我當事人在以前從未觸犯過刑法,一直品行良好,為人正直。這次是由于科貿公司的疏忽誘導他走上了犯罪的道路。請法官考慮到這一點,對其從輕減輕處罰。

3、對于證人王忠的證言,我認為此份證據(jù)的真實性應受到懷疑。王系科貿有限公司的職工,他的證言來證明20xx年和20xx年有人侵入其卡銷售中心并劃走了總價5萬多的卡的真實性和證明力都要受到質疑。而且公安機關出具的說明書上說是,在20xx年到20xx年有xx個ip地址非法侵入被盜公司的網(wǎng)絡銷售系統(tǒng),但是只是其中x個ip地址能證明是朱。也就是說事實上只能證明朱用兩個ip地址盜竊過被盜公司的卡。4、再者,朱仁普事后積極退贓,給科貿公司賠禮道歉,消除影響。并取得了科貿公司的諒解。認罪態(tài)度非常好,理應酌情減輕處罰。以上就是我的辯護意見,請法院予以審查!

無罪辯護意見書篇十七

申請事項:對__________申請取保候審。

考慮到__________盜竊數(shù)額較小,無前科,無共犯、認罪態(tài)度好,贓款已經(jīng)全部退還,有可能判處3年以下有期徒刑或者拘役。因此,申請人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十二條規(guī)定為犯罪嫌疑人__________提出取保候審申請,并愿依法交納保證金或提供保證人。

請貴院予以審查批準。

此致

__________市人民檢察院。

申請人:_______________。

___________年___________月_________日。

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